Наследственные правоотношения не являются их основанием возникновения, изменения и прекращения являются юридические факты. Особенность этих отношений заключается в том, что основание возникновения наследственных прав выступают сложный юридический факт, то есть целый комплекс юридических фактов.
В зависимости от наличия в них проявления воли, юридические факты подразделяются на две группы:
Гражданское законодательство устанавливает два основания наследования — завещание и закон. Завещание, составленное наследодателем, является юридическим фактом наследования по завещанию. Это действие, выражающее последнюю волю наследодателя и является юридическим фактом.
Наследование по закону имеет свой комплекс юридических фактов:
— факт состояния лица в определенной степени родства с наследодателем;
— факт нахождения супруга (супруги) в зарегистрированном браке с наследодателем;
— факт нахождения гражданина, относящегося к наследникам по закону и указанного в статьях 1143 – 1145 ГК РФ, на иждивении наследодателя не менее года до его смерти;
— факт нахождения гражданина, не входящего в круг наследников, указанных в статьях 1142—1145 ГК РФ, на иждивении наследодателя не менее года до смерти наследодателя и факт его совместного проживания с наследодателем, факт наступления состояния нетрудоспособности гражданина ко дню открытия наследства.
Для возникновения наследственного правоотношения необходимо наступления единичного юридического факта это смерть гражданина или объявления гражданина умершим. Наступление других юридических фактов ко времени открытия наследства не является обязательным, чтобы правоотношение возникло. Однако их отсутствие наследство в порядке правопреемства переходит к государству. Юридический факт как открытие наследства приводит к возникновению наследственного правоотношения.
По мнению такого ученого- юриста О.С Иоффе открытие наследства и является возникновение наследственного правоотношения.
Факт наследования независимо от основания наследования требует наличия не менее двух юридических фактов: момент открытия наследства и лицо, которое призывается к наследованию.
Наследодатель при составлении завещания определяет лицо, которому передает свое наследство. Наследование по закону нужно определить, кто является наследником по закону и может тли он принять наследство. Наследодатель может указать в завещании, что его имущество не передается ни к кому из его наследников не по завещанию, не по закону, что лишает всех потенциальных наследников его имущества. В этом случае такое имущество приобретает статус выморочного имущества, которое согласно ГК РФ переходит в собственность государства.
Из выше сказанного стало ясно, что наступление юридического факта смерть наследодателя является основанием открытия наследства. Смерть гражданина может быть подтверждена свидетельством о смерти, выданное органом ЗАГСА или вступившим в силу судебным решением.
Смерть гражданина будет иметь место, когда его жизненно важные органы перестанут функционировать.Указанный день в свидетельстве или постановлении суда и будет днем открытия наследства. В случае, если гражданин безвестно отсутствующий был объявлен умершим днем открытия наследства будет вступления в законную силу судебного решения об объявлении гражданина умершим.
Если гражданин погиб вследствие чрезвычайной ситуации, в данном случае день предполагаемой смерти устанавливается судебным решением, но днем открытия наследства признается день вступления в законную силу судебного решения об объявлении гражданина умершим. Объяснение тому, что смерть гражданина наступила намного раньше, чем вынесено судебное решение и, возможно прошел срок принятия наследства. Как установлено в таком случаи суд выносит еще одно решение о восстановлении пропущенного срока по уважительной причине, так как срок принятия наследства является процессуальным.
Существуют случаи, когда граждане умерли с разницей в несколько часов, то они признаются умершими одновременно то есть коммориентами. Однако коммориенты не наследуют друг после друга и более того к наследованию призываются наследники каждого из них.
Не менее важным является место открытия наследства – последнее место жительство наследодателя. В соответствии со статьей 20 ГК РФ место жительство гражданина считается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Однако и тут есть свои тонкости. Например, очень часто возникают ситуации, когда невозможно определить место жительство гражданина ввиду того, что он является беженцем или вынужденным переселенцем. Если наследством является недвижимое имущество, то местом открытия наследства будет считаться его местонахождение. Если недвижимое имущество состоит из нескольких объектов, местом открытия наследства будет являться недвижимое имущество, представляющее большую стоимость. В случае, если наследодатель не оставил в наследство недвижимое имущество, то местом открытия наследства будет место нахождение основной части имущества. При этом определяется ценность имущества посредством оценки. Она проводится согласно рыночной стоимости.
Таким образом, основанием возникновения наследственных правоотношений выступает сложный юридический состав. Содержащиеся в нем отдельные юридические факты распадаются на юридические события и юридические действия. Вся совокупность юридических фактов, последовательно накопленных для возникновения наследственного правоотношения можно подразделить на две группы
Первая группа составляют факты именуемые в литературе «предпосылками возникновения права на наследование». Они должны быть ко времени открытия наследства. Эти факты определяют состав правопреемников наследодателя. В эту группу входят факты наследования по завещанию и по закону. Завещание является юридическим фактом наследования по завещанию. Завещание это последняя воля наследодателя, которое составляется в установленном законном порядке.
Юридические факты для наследования по закону являются факт состояния лица в определенной степени родства с наследодателем; факт нахождения супруга (супруги) в зарегистрированном браке с наследодателем; факт нахождения гражданина, относящегося к наследникам по закону и указанного в ст. 1143 — 1145 ГК РФ, на иждивении наследодателя не менее года до его смерти; факт нахождения гражданина, не входящего в круг наследников, указанных в ст. 1142 — 1145 ГК РФ, на иждивении наследодателя не менее года до смерти наследодателя и факт его совместного проживания с наследодателем, факт наступления состояния нетрудоспособности гражданина ко дню открытия наследства; иные факты.
Приведенные выше юридические факты являются, обозначают в науке как юридическое состояние. Юридическое состояние занимает самостоятельное место в классификации юридических фактов, которая может иметь длительный характер в зависимости от длительности их проявления или выражения, что отличает от однократного совершения действия или события. События представляют собой явление, совершающиеся в определенный момент времени, а затем исчезают, оставляя за собой правовые последствия, которые в последствие приобретают юридическое значение. Юридическое состояние может иметь и волевой характер, к примеру состояние в браке, или неволевой, пример состояние в определенной степени родства, состояние нетрудоспособности. О.А Красавчиков, который рассматривал правоотношение в качестве примера состояние в зарегистрированном браке, которое имеет относительную стабильность. Однако не все юридические состояние могут быть отнесены к правоотношениям, к примеру, наследодатель и его дальний родственник могли и не состоять ни в каких правоотношениях, но в тоже время при определенных условиях состояние их родства хоть и дальнего может быть необходимым юридическим фактом, ведущий к возникновению наследственного правоотношения.
Вторая группа юридических фактов, которые являются основанием возникновения наследственного правоотношения: смерть гражданина (событие), объявление безвестно отсутствующего гражданина умершим в судебном порядке (действие). В случае если гражданин безвестно отсутствующий был, объявлен умершим днем открытия наследства будет вступления в законную силу судебного решения об объявлении гражданина умершим. Если гражданин погиб вследствие чрезвычайной ситуации, в данном случае день предполагаемой смерти устанавливается судебным решением, но днем открытия наследства признается день вступления в законную силу судебного решения об объявлении гражданина умершим
Для возникновения наследственного правоотношения необходимо наступления единичного юридического факта это смерть гражданина или объявления гражданина умершим. Наступление других юридических фактов ко времени открытия наследства не является обязательным, чтобы правоотношение возникло. Однако их отсутствие наследство в порядке правопреемства переходит к государству. Юридический факт как открытие наследства приводит к возникновению наследственного правоотношения.
По мнению такого ученого- юриста О.С Иоффе открытие наследства и есть "самое возникновение наследственного правоотношения".
Можно утверждать, что ни один момент во времени, в течение которого наследственная масса существовала бы как совокупность никому не принадлежащих прав. Но действительно бывает, что в течение определенного времени от наследников может не поступать заявления о принятии наследства, либо вовсе присутствующие наследники отказались от наследства, но это имеет лишь значение для осуществления, а не для возникновения наследственных прав. Наследственное право у наследников возникает в момент смерти наследодателя.
Подводя итог вышеуказанному, исходя из того, что важнейшим фактом возникновения наследственного правоотношения является «открытие» наследства, то есть смерть наследодателя, можно сделать вывод о том, что в любом случае, возникновение конкретных прав зависит не от действий наследника (ков), в пользу которого была создана известная правовая возможность в приобретении наследственных прав, а от внешнего события, происходящего помимо и независимо от воли этого лица, то есть, непосредственно сам наследник не предпринимает мер для возникновения правоотношений, а вот реализация прав и обязанностей в рамках наследственных правоотношений не может осуществляться без воли наследника, иначе это противоречило бы добровольности вступления в правоотношение и принципу диспозитивности осуществления прав в гражданских правоотношения.
Таким образом, среди юридических фактов можно отметить факты наследования по завещанию и факты наследования по закону. независимо от того, имеется завещание или нет, наследование возможно только при наличии юридических фактов, если факт смерти устанавливается в судебном порядке, днем открытия наследства является момент вступления в законную силу судебного решения.
(Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву // Избранные труды по гражданскому праву. М.: Издательство "Статут", 2000. С. 629);
Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1959. С. 14
Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Труды по гражданскому праву. М.: Издательство "Статут", 2001. С. 408.
Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву // Избранные труды по гражданскому праву. М.: Издательство "Статут", 2000. С. 642;.
Читайте также:
- Внуки наследуют после смерти деда, если их отец умер до открытия наследства или был эмансипирован,
- ВОПРОС 3. Принятие наследства, выдача свидетельства о праве на наследство
- Время открытия наследства
- Заявление на открытие аккредитива
- ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА
- Когда мы назначены наследниками, к нам, после принятия наследства, переходят все права. Владение однако не касается нас, если не будет захвачено естественным путем.
- Место открытия наследства
- Операции, не связанные с открытием файла
- Операции, связанные с открытием файла
- Отказ от наследства
- Отключение элемента управления в режиме формы или открытие элемента управления только для чтения данных
- Открытие
Возникновение наследственных правоотношений закон связывает с особым юридическим фактом, обычно именуемым открытием наследства. По общему правилу, наследство открывается смертью гражданина (ст. 1113 ГК). С юридической точки зрения смерть физического лица представляет собой акт гражданского состояния и подлежит регистрации в установленном законом порядке (ст. 3 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 1997 г. № 143 ФЗ)[70]. Основанием государственной регистрации смерти в органах ЗАГС является, прежде всего, документ установленной формы, выданный медицинской организацией или частнопрактикующим врачом. На основании данного документа выдается свидетельство о смерти– и только оно может быть принято нотариусом в качестве доказательства факта открытия наследства. Если наследодатель погиб на фронтах Великой отечественной войны, то в качестве документа, подтверждающего факт открытия наследства, может выступать соответствующее извещение о гибели на фронте, выданное командованием, военным комиссариатом или иным органом.
По юридическим последствиям к физической смерти приравнивается объявление гражданина умершим.Согласно ст. 45 ГК РФ это может иметь место в случае, если в месте жительства гражданина не имеется сведений о месте его пребывания в течение пяти лет. Срок сокращается до шести месяцев, если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая. Если гражданин, в том числе военнослужащий, пропал без вести в связи с военными действиями, то он может быть объявлен умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Необходимо помнить, что данное правило не применяется к случаям пропажи лица без вести в так называемых «горячих точках», так как данные территории юридически не могут считаться местом военных действий. На основании судебного решения об объявлении умершим также выдается свидетельство о смерти. Последствия явки гражданина, объявленного умершим, обозначены в ст. 46 ГК.
Открытие наследства, будучи основополагающим юридическим фактом для возникновения наследственных правоотношений, происходит в определенное времяи в определенном месте. Установление времени открытия наследства имеет исключительно важное значение: именно на данный момент времени определяется закон, который должен регулировать порядок перехода имущества по наследству; круг наследников; состав наследственного имущества; начало течения срока на принятие наследства; решаются другие важные вопросы. В ст. 1114 ГК указано, что время открытия наследства – это определенный день, календарная дата.Закон считает таковым день смерти гражданина и именно этот день указывается в выдаваемом компетентным органом свидетельстве о смерти лица. Если гражданин в общем порядке объявлен судом умершим, то днем его смерти будет считаться день вступления в силу соответствующего судебного решения. В том же случае, если лицо пропало без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью, или имеются основания предполагать его гибель от определенного несчастного случая, днем смерти будет считаться день предполагаемой гибели, указанный в решении суда (п. 1 ст. 1114).
В Гражданском кодексе специальному регулированию подверглись ситуации, когда в один и тот же день умирают лица, которые при иных обстоятельствах должны наследовать друг после друга – например, супруги, родитель и ребенок и пр. Такие субъекты называются коммориентами (лат. «commorientes» — умершие одновременно).
Согласно п. 2 ст. 1114 ГК, граждане, умершие в один и тот же день, считаются умершими одновременно и друг после друга не наследуют. К наследованию призываются наследники каждого из них. По смыслу данной нормы лица считаются умершими одновременно, если смерть каждого из них наступила в пределах одних календарных суток – с 00 часов до 24 часов. При этом конкретный час смерти каждого из них значения не имеет. В иных случаях – если, например, один из супругов умер в 23 часа 55 минут, а другой в 00 часов 10 минут, данное правило не применяется. Аналогичная ситуация может иметь место и тогда, когда смерть наступила в пределах одних суток, но в разных часовых поясах.
Немного забегая вперед, укажем, что в том случае, когда лица, наследующие друг после друга, умерли не одновременно, то применяются правила о наследственной трансмиссии – если наследник умер после открытия наследства, не успев его принять, то право на принятие причитающегося ему наследства переходит к его наследникам (п. 1 ст. 1156 ГК). В связи с этим правильное определение времени смерти каждого из субъектов, могущих наследовать друг после друга, имеет большое практическое значение. Приведем пример из судебной практики.
· Зубкова Н. обратилась в суд с жалобой на действия нотариуса, отказавшего ей в совершении нотариального действия. При этом она сослалась на то, что 26.10.1996 г. в результате автотранспортного происшествия ее бывший муж, Зубков С., погиб, а их общий сын Андрей скончался в тот же день от полученных травм, не успев принять наследство после смерти отца, поэтому, по ее мнению, право на принятие причитающейся ему доли наследства перешло к ней, однако нотариальная контора отказала в выдаче свидетельства о праве на наследство.
В связи с возникшим спором о праве гражданском Зубкова Н. предъявила иск к Зубковой Л., с которой погибший Зубков С. на момент смерти состоял в браке, о признании права собственности на квартиру. Свои требования истица мотивировала тем, что после расторжения брака с Зубковым С. они продолжали проживать единой семьей, в 1994 г. на общие средства купили квартиру, оформив договор на имя Зубкова С. Решением Октябрьского районного суда г. Краснодара, оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам Краснодарского краевого суда, иск удовлетворен частично. Как установил суд первой инстанции, квартира была приобретена истицей по договоренности о совместной покупке с бывшим мужем, Зубковым С., указанным в договоре в качестве покупателя, за счет денежных средств каждого из них, а также вырученных от продажи принадлежащего им ранее земельного участка. Доли в праве общей собственности на совместно приобретенную квартиру суд определил равными.
Президиум Краснодарского краевого суда судебные решения изменил, сославшись на такие факты. В автотранспортном происшествии Зубков С. погиб сразу, а его сын Андрей был жив в течение одного часа после смерти отца. Поскольку Зубков Андрей умер после открытия наследства, не успев его принять, то, как считал президиум, право на принятие причитающейся ему доли наследства перешло в порядке наследственной трансмиссии к его матери — Зубковой Н. По этому основанию доля Зубковой Н. была увеличена.
Заместитель председателя Верховного Суда РФ в протесте поставил вопрос об отмене постановления президиума в связи с неправильным применением норм материального права. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 05.11.1998 г. пришла к выводу, что постановление президиума Краснодарского краевого суда противоречит законодательству, и протест удовлетворила, указав следующее. Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя. Таким образом, переход права на принятие наследства возможен только в случае смерти наследника, призванного к наследованию, после открытия наследства, каковым признается день смерти наследодателя, а не час, как ошибочно полагал президиум краевого суда. Зубков С. и его сын Андрей умерли в один день и наследство открылось после каждого из них самостоятельно, поэтому независимо от часа смерти они не наследуют друг после друга и право на принятие наследства не могло перейти к Зубковой Н.[71]
В законодательстве имеются исключения из общего порядка наследования после коммориентов. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1146 ГК, доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит к его потомкам и делится между ними поровну (наследование по праву представления). Если одновременно с наследодателем умирает лицо, которое он назначил своим наследником по завещанию, и, кроме того, подназначил наследника на этот случай, то завещанное имущество перейдет к подназначенному лицу (ст. 1121 ГК).
Существенную роль в развитии наследственных правоотношений играет не только время, но и место открытия наследства: по месту открытия наследства заводится наследственное дело; наследники обращаются с заявлениями о принятии или отказе от наследства, а также о выдаче свидетельств о праве на наследство; кредиторы наследодателя предъявляют претензии к наследникам, принявшим наследство, или к наследственному имуществу; принимаются меры по охране наследственного имущества и т.д.
Законодатель закрепил в ГК несколько критериев определения места открытия наследства – по месту жительства наследодателя и по месту нахождения наследственного имущества. Согласно ст. 1115 Кодекса, наследство открывается по месту жительства умершего, т.е. там, где он постоянно или преимущественно проживал, как установлено в ст. 20 ГК. Конституция РФ в ч. 1 ст. 27 закрепляет за каждым, кто законно находится на территории России, право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства в пределах РФ. Указанное конституционное положение конкретизируется и развивается в Законе РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской федерации» от 25 июня 1993 г. № 5242-1[72] (далее – Закон).
В ст. 2 Закона установлено, что под местом жительства понимается жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Граждане РФ обязаны регистрироваться по месту жительства (ст. 3 Закона).
Таким образом, по общему правилу место открытия наследства определяется на основе данных о регистрации наследодателя по месту жительства в РФ, которые могут быть получены из соответствующих справок, выдаваемых жилищно-эксплуатационными организациями, органами местного самоуправления. В Методических рекомендациях по оформлению наследственных прав, утвержденных Федеральной нотариальной палатой 28 февраля 2007 г.[73], указано, что для подтверждения места открытия наследства нотариусу представляются документы, выданные органами регистрационного учета, подтверждающие регистрацию наследодателя по месту жительства (абз. 3 п. 6 радела I).
Кроме того, в тех случаях, когда наследодатель в силу различных обстоятельств (в связи с условиями учебы или труда, призывом на военную службу, отбыванием наказания в виде лишения свободы, нахождением на излечении в медицинском учреждении) длительное время пребывал вне места своего жительства, соответствующая информация может быть предоставлена иными организациями и учреждениями: кадровыми службами по месту работы умершего, военными комиссариатами, лечебными учреждениями, учебными заведениями, учреждениями, исполняющими наказание в виде лишения свободы и пр. Однако сами по себе данные организации и учреждения местом открытия наследства считаться не могут, равно как и место смерти наследодателя, указанное в свидетельстве, выданном органами ЗАГС.
Подчеркнем еще раз, что при определении места открытия наследства компетентный орган должен определить именно место постоянного или преимущественного проживания наследодателя. По нашему мнению, сам по себе факт отсутствия у умершего регистрации по месту жительства не может служить основанием для вывода о невозможности применения общих правил о месте открытия наследства. В этом случае возможно установление факта постоянного или преимущественного проживания лица в определенном месте в судебном порядке, на основании чего судом может быть также установлен факт открытия наследства в этом месте.
Если место постоянного или преимущественного проживания наследодателя неизвестно или находится за пределами России, то местом открытия наследства в РФ будет место нахождения наследственного имущества. Система соответствующих правил выстроена в Гражданском кодексе следующим образом: 1) если в составе наследства есть недвижимость, то наследство открывается по месту нахождения недвижимости; 2) если объекты недвижимости находятся в разных местах, то наследство открывается в том месте, где находится наиболее ценная часть недвижимого имущества; 3) если в составе наследства недвижимости нет, то местом открытия наследства признается место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется с учетом его рыночной стоимости (ч. 2 ст. 1115 ГК РФ). Особенности определения стоимости отдельных видов наследственного имущества установлены, в частности, в части второй (ст. 333.25) Налогового кодекса РФ от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ[74].
Дата добавления: 2014-12-10 ; Просмотров: 527 ; Нарушение авторских прав? ;
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет
Значение юридических фактов в наследственных правоотношениях
Нормы, содержащиеся в гражданском законодательстве не создают, не изменяются и не прекращаются гражданские правоотношения. Для этого необходимо наступление правовых обстоятельств, именуемых юридическими фактами, это факты с которыми нормы права связывают возникновение, изменение и прекращение правоотношения.
Указанные факты являются юридическими вследствие их содержания в норме права, а также эти факты всегда порождают юридические последствия, а именно возникновение, изменение и прекращение субъективных прав и обязанностей. Юридическим фактом можно назвать связующим звеном между нормой и правоотношением. Но не стоит путать с причинно- следственной связью, эта связь основана на велении, приказе нормы права. Нет соответствующей нормы, нет связи между фактом и юридическим последствием. Ни одно гражданское правоотношение не может возникнуть или прекратиться без юридических фактов, к примеру, глава 34 ГК РФ представляет возможность установить, изменить или прекратить правоотношения аренды, но для этого необходимо заключить договор.
Научная литература дает понятие юридический факт как конкретное жизненное обстоятельство, которая в соответствии с нормами права вызывает наступление юридических последствий. Жизненные факты сами по себе не являются юридическими, такое значение им придают нормы права.
Но все события или действия расцениваются как юридические факты, не могут быть юридическими фактами мысли, события, происходящие в культурной жизни и тому подобное.
Юридические факты могут быть как позитивными (существующие) и негативные (отсутствие родства) это имеет юридическое значение так как несет в себе информацию о состоянии общественных отношений.
Юридические факты рассматривают как факты прямо или косвенно предусмотренные нормами права, тем самым раскрывая нормативную сторону этого явления.
Назовем признаки юридического факта:
- — Они содержат информацию о состоянии общественных отношений, так как прямо или косвенно затрагивают права и интересы гражданина, государства и общества в целом.
- — Имеют определенную «форму» то есть они не могут быть выражены с помощью мысли, чувства.
- — Характеризуют наличие или отсутствие определенных явлений материального мира (например, наличие правонарушения, отсутствие родства и т. п.).
- — Регламентированы законом, то есть надлежащим образом оформлены и удостоверены в виде документа, справки, квитанции.
- — Вызывает правовые последствия, предусмотренные законом.
Как отмечает О.А. Красавчиков «Исследуя юридические факты, всегда необходимо иметь в виду, что факты — это явления, наступившие или по крайней мере длящиеся до настоящего момента» Таким образом, не имевшее место в действительности явление или обстоятельство, наступление которого хотя и не вызывает сомнения, не может рассматриваться в качестве факта. Оно становится таковым лишь с момента наступления.
В этом смысле для права «будущих фактов» не существует. На будущее может быть установлена лишь та или другая мера поведения, установлена обязательность совершения тех или других действий. Стороны могут, например, предусмотреть в договоре условие относительно времени и способа исполнения обязательства. Фактом в данном случае является соглашение сторон, а не те обстоятельства, которые последуют в ходе исполнения данного контракта.
На практике часто бывают сложные юридические факты, то есть те которые имеют несколько разных признаков. Своеобразие сложных юридических фактов не всегда учитывается на практике. Например, О.В. Баринов рассматривает случай, когда работнику, нарушившему правила техники безопасности, действием механизма была причинена смерть. Поступок рабочего О.В. Баринов относит к неосторожным противоправным действиям, смерть работника к отрицательным событиям. Я думаю, такое решение вопроса вызывает возражения, в данном случае не два различных юридических факта, а один юридический факт — несчастный случай на производстве, отражающий соответствующую социальную ситуацию. Но это факт — сложный по содержанию, внутри него могут быть выделены субъективный элемент (поступок работника) и объективные элементы (действие механизма, смерть).
Юридическими фактами могут выступать как события и действия, так и фактическое обстоятельство, в содержание которого входит и то и другое это и называется сложные юридический факт. Однако основание правоотношения может выступать один юридический факт, в частности по договору купли- продажи, чтобы установить обязательства между покупателем и продавцом нужно заключить договор. Такое обстоятельство простое и соответственно это простой юридический факт. Некоторые правоотношения возникают вследствие двух и более юридических фактов, которые могут возникнуть как одновременно, так и в определенной последовательности, в частности, чтобы установить жилищные обстоятельства необходимо как минимум два юридических факта это выдача ордера и заключение договора жилищного найма. Указанные основания именуются сложным юридическим составом или фактом.
Гражданское законодательство содержит перечень юридических фактов, с наступлением которых наступают правовые последствия ст. 8 ГК РФ.
Воля физических и юридических лиц порождает возникновение юридических фактов. Самым распространенным юридическим фактом являются договоры как результат волеизъявления двух его сторон. Сделки могут быть и односторонними к ней относится завещание, доверенность
Правовые последствия возникают из договоров, которые предусмотрены законом, так и не предусмотренные им, но не противоречащие, к примеру договор консигнации, который применяется на практике и является действительным если не противоречит закону.
Основанием возникновения юридических фактов являются акты государственных органов и местного самоуправления, которые прямо предусмотрены законом, это, к примеру, государственная регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Гражданские правоотношения могут возникнуть из актов не носящий государственный характер (например, решений, принимаемых органами управления хозяйственных обществ и товариществ, производственных кооперативов, некоммерческих организаций). Это иные действия, порождающие гражданские права и обязанности, данные акты могут быть предусмотрены локальными актами как устав или положение организации, которые регулируют деятельность частных юридических лиц.
Основанием возникновения правоотношения выступает судебное решение вынесенной судом общей юрисдикции, арбитражным судом и третейским судом. Это основание предусмотрено рядом статей ГК (ст. 27, 333, 445, 446). Судебное решение признается правоустанавливающим фактом также другими законами Российской Федерации.
На практике договор может быть заключен путем вынесения судебного решения об обязанности его заключить независимо от того, оформили ли стороны свои взаимоотношения после вынесения решения, тем самым устанавливая договорные отношения, предусмотренные договором или законом.
Действия по приобретению имущества являются основанием возникновения юридического факта эта может быть находка, клад приобретением права собственности на безнадзорных животных (ст. 231), бесхозяйные вещи. Такое действие как создание объектов интеллектуальной деятельности ( произведения науки, искусства, литературы, изобретений)
Существуют и неправомерные действия, порождающие юридические последствия — причинение вреда другому лицу и неосновательное обогащение (п. 6 и 7 п. 1).
Перечень оснований, предусмотренный статьей 8 ГК РФ, не является исчерпывающим, И это объяснимо так как закон не может вместить все возможные ситуация, способные повлечь возникновение юридических фактов. Для этого и есть формулировка иные действия, для этих действий не обязательно, чтобы они прямо были указаны в законе. Но эти действия как минимум должны отвечать смыслу гражданско-правовому отношению. Не представляется возможным предусмотреть на много лет вперед все возможные ситуации, которые можно зафиксировать в законе. Такие события носят стихийный характер и их потребность может возникнуть внезапно неожиданно и соответственно после их возникновения будут внесены изменения в действующее законодательство. Поэтому в гражданском законодательстве и предусмотрено правило, в соответствии с которым юридические факты, не предусмотренные гражданским законодательством, порождают соответствующие юридические последствия, если они не противоречат общим началам и смыслу гражданского законодательства (п. 1 ст. 8 ГК).
В порядке особого производства, установление фактов, имеющих юридическое значение, имеет важное значение для самих граждан, так как в таком порядке они непосредственно реализуют свои права и интересы, имеет и значение для государства, так как установление фактов, имеющих юридическое значение, предотвращает злоупотребление правом, не допуская незаконное получение льгот и имущественных выгод.
Статья 264 ГПК РФ, содержит положение, согласно которому суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан и организаций.
Подача заявление не всегда влечет наступление правовых последствий, в этом случае это обстоятельство является основанием для отказа в принятии заявления так как отсутствует предмет судебного разбирательства, к примеру, факт нахождения в родственных отношениях с наследодателем лиц, которые не входят в круг наследников, указанных в законе, не влекут правовых последствий. Суд лишь устанавливает факты если у заявителя, отсутствует возможность получить необходимые документы, которые удостоверяли бы эти факты, либо в случае невозможности восстановления утраченных документов. Необходимо помнить, что заявление, поданное с нарушением порядка установленного законом, заявление остается без рассмотрения.(ст. 222 ГПК РФ). В случае если федеральным законом или подзаконным актом установлен несудебный порядок для установления фактов, имеющих юридическое значение, это является основанием для отказа в принятии заявления или даже для прекращения производства по делу(по части первой ст. 134 ГПК РФ) или для прекращения производства по делу (по ст. 220 ГПК РФ). В соответствии со статьей 256 ГПК РФ, заявление подается в суд по месту жительства самого заявителя, исключение заявление об установление факта владения и пользования недвижимым имуществом, в этом случае заявление подается в суд по месту нахождения недвижимого имущества. Заявление должно содержать цель установления факта, имеющего юридическое значение, ко всему прочему в заявлении должны быть приведены доказательства невозможности получения необходимых документов или невозможности восстановления утраченных документов.
В аспекте наследственных правоотношений в судебном порядке могут устанавливаться следующие юридические факты:
факт родственных отношений (п. 1 части второй ст. 264 ГПК РФ);
факт нахождения на иждивении (п. 2 части второй ст. 264 ГПК РФ);
факт регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, расторжения брака, смерти (п. 3 части второй ст. 264 ГПК РФ);
факт признания отцовства (п. 4 части второй ст. 264 ГПК РФ);
факт принадлежности правоустанавливающих документов (за исключением воинских документов, паспорта и выдаваемых органами записи актов гражданского состояния свидетельств) лицу, имя, отчество и фамилия которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица, указанными в паспорте или свидетельстве о рож-дении (п. 5 части второй ст. 264 ГПК РФ);
факт владения и пользования недвижимым имуществом (п. 6 части второй ст. 264 ГПК РФ);
факт смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах в случае отказа органов записи актов гражданского состояния в регистрации смерти (п. 8 части второй ст. 264 ГПК РФ);
факт принятия наследства и место открытия наследства (п. 9 части второй ст. 264 ГПК РФ).
В соответствии с п. 10 части второй ст. 264 ГПК РФ, судом могут быть установлены и другие имеющие юридическое значение факты, указывая тем самым, что данный перечень, регламентированный, ГПК РФ не является исчерпывающим.
К таким фактам, которые прямо не указаны в ст. 264 ГПК РФ, Которые также необходимы для оформления наследственных прав могут относиться:
установление факта отцовства;
установление факта приобретения имущества в период брака на средства только одного супруга и т. п.
Как показывает судебная практика, к сожалению, судьи, принимая заявление, не всегда проверяют имеет ли данный факт юридическое значение, не выясняют цель установления этого факта, есть ли возможность получения надлежащих документов заявителем в ином порядке, которые удостоверяли бы эти факты. Случается и так, что судьи не привлекают заинтересованных лиц, а обстоятельства, требующие, полного и всестороннего выяснения игнорируются или проверяются недостаточно полно. Запрашивая необходимую информацию у нотариусов о наследниках, которые заявили о своих правах на наследство, судьи не уточняют сведения о наследниках, фактически принявших наследство (в том числе проживавших с наследодателем), что приводит к неправильному определению состава участников процесса, порождает неверное применение норм материального права. Кроме того не участия заинтересованных лиц приводит, к тому, что дело рассматривается в порядке особого производства так как могут заявить о наличии спора о праве, что повлечет оставления заявления об установлении факта, имеющего юридического значения без рассмотрения. При рассмотрении дел, часто, не учитываются нормы права, действовавшие в момент возникновения правоотношения. Перечисленные нарушения влекут к вынесению неправосудных решений.
Примеры таких нарушений Ленинский районный суд Орловской области, рассматривая гражданское дело об установлении факта, имеющего юридическое значение не истребовал от нотариуса сведений на наличия наследственного дела, Более того в процессе рассмотрения дела выяснилось, из показаний свидетелей выяснилось, что у наследодателя имеется родная сестра, которая осуществляла уход за умершим. Так же суд не установил местонахождение сестры наследодателя, не выяснив приняла ли она наследство в установленном порядке
Другой пример — решение Валдайского районного суда об установлении юридического факта принятия заявителем наследства, при том что в деле отсутствовали доказательств того, что в установленный законом шестимесячный срок со дня открытия наследства заявительница совершила какие-либо действия по управлению наследственным имуществом. Кроме того, судом не были привлечены к участию в деле заинтересованные лица, хотя, как видно из справки администрации сельского поселения, у наследодателя имелись еще и другие наследники, которые фактически приняли наследство.
В материалах дела отсутствовали и доказательства принадлежности умершей наследственного имущества, в управление которым, по утверждению заявительницы, она вступила. Это решение было отменено коллегией по гражданским дела Новгородского областного суда.
Еще один пример нарушения судом требований закона — решение Боровичского районного суда, который установил юридический факт непринятия наследства дочерью заявителя, проживающей в Великобритании.
Из показаний допрошенных судом свидетелей было установлено, что после учебы в Санкт-Петербурге дочь заявителя вышла замуж за иностранца и уехала за границу, на похоронах матери не была, хотя фактически зарегистрирована по месту жительства наследодателя.
Требования заявителя судом были удовлетворены, хотя дочь наследодателя о времени и месте рассмотрения дела не извещалась, никаких заявлений и доверенностей на участие в деле ее представителя представлено не было.
Установление факта принятия либо непринятия наследства. Законом установлено два способа принятия наследства, один из которых это фактическое его принятие. Статья 1153 пункт 2 ГПК РФ содержит положение, согласно которому пока не доказано иное, наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства ( наследник произвел действия, свидетельствовавшие о вступлении во владение или управление имуществом, полученном в наследство, или предпринял меры по сохранении полученного имущества, защищая его от посягательства третьих лиц, либо осуществил расходы на содержание наследственного имущества). Суд рассматривает заявление об установлении факта принятия наследства и места открытия наследства в порядке особого производства, если нотариальный орган, не может выдать заявителю свидетельство о праве на наследство мотив которому отсутствие или недостаточности надлежащих документов, которые подтверждали бы в нотариальном порядке факт вступления во владения наследственным имуществом. Решение об установлении факта принятия наследства и места открытия наследства принимается в соответствии с нормами, содержащиеся в статьях 1111115 ГК РФ. Если наследник фактически вступил во владение или управление наследственным имуществом или подал соответствующее заявление в установленный срок о принятии наследства в орган, совершивший нотариальные действия это свидетельствует о принятии наследства наследником.
Что касается места открытия наследства, то им считается последнее постоянное место жительства наследодателя, а в случае его отсутствия — место нахождения имущества или его части.
Рассмотрения дел об установлении факта принятия наследства и места открытия наследства от суда требуется определения круга юридически значимых для этого дела обстоятельств:
является ли заявитель наследником по закону той очереди, которая призывается к наследованию;
имеются ли правовые основания, препятствующие оформлению наследственных прав заявителя;
отсутствует ли спор о праве на наследство между заявителем и другими наследниками;
утрачена ли возможность продления срока для принятия наследства;
какое наследственное имущество и при каких обстоятельствах перешло во владение заявителя.
Состав наследственного имущества составляют имущественные права и обязанности наследодателя.